知識產權與反不正當競爭存在哪些關系
知識產權作為一種制度工具,它能給權利人帶來一定的壟斷地位,通過排除其競爭對手的模仿,獲得競爭優勢及壟斷利潤。知識產權的這種壟斷本身并不為反不正當競爭法所禁止,而且從促進人類社會科學和文化發展的角度來說,也需要法律維護權利人通過合法競爭而獲得的壟斷地位。換言之,市場主體通過自己的智力創造活動而獲得的壟斷地位和競爭優勢本身就是市場競爭的結果。從制止不正當競爭的角度看,法律對權利人私權的維護構成規制市場競爭秩序之內容的重要組成部分,因而對不正當競爭行為的規制也就包括兩個方面,即私權救濟和競爭秩序的維護。基于此,受不正當競爭侵害的知識產權能夠得到兩種方式的救濟:一為權利人憑借私權救濟手段,通過行使各項請求權來直接保護自己的權利,二為國家以維護市場競爭秩序為目的、通過制裁不正當競爭行為來間接地保護私權。從知識產權制度本身而言,所有具體的知識產權法律在賦予并維護權利人的專有權利的同時,也維護了相關領域內公平競爭與正當競爭的市場秩序,具有制止不正當競爭的功能。例如,從商標法上看,使用商標等商業標記的行為實際上是一種特殊形式的市場競爭行為,企業通過不斷提高產品質量來宣傳和使用自己的商標及相關標記,使與本企業商品的品質、服務等相聯系的各種信息能夠在其上得以體現,引導消費者認牌購物,形成市場競爭力。
知識產權作為一種獨占性的權利,其產生最初是為了保護權利人的經濟利益,維護公平的競爭關系,防止他人對屬于權利人的知識財產進行不正當利用。
其遵循的原則是誠實信用原則和利益平衡原則,這與反不正當競爭法的目標和原則完全一致,即反不正當競爭法的基本原則就是對違反誠實信用原則和商業道德行為的禁止。從歷史發展看,反不正當競爭這一概念的提出和反不正當競爭法的制定,起源于對專利法、商標法的補充和完善。
保護知識產權之所以需要反不正當競爭法的配合,是因為知識產權保護制度本身的局限性所致。
具體知識產權法律對智力成果設定的授權條件來看,門檻很高,如專利法要求受保護客體至少具備“三性”,商標法要求受保護客體至少具備“識別性”,版權法要求受保護客體至少具備“獨創性”,在保護客體的范圍上又屬于“窄保護”,有相當一部分智力成果及相關成就由于不符合條件,游離于知識產權法律的保護之外。這就需要為知識產權的保護設計一個完善、周全的法律保護體系。這個體系除了知識產權單行法外,還需要侵權責任法、反不正當競爭法、刑法等一系列與保護知識產權有關的法律、法規的相互配合與協調,實現對知識產權的全面保護。其中反不正當競爭法的作用機制、法技術特點對知識產權法律具有直接的補充作用,它通過具有禁止性規范特點的“一般性條款”,將具體條文無法周全列舉,但又需要保護的客體全部納入,使反不正當競爭法具有高度的靈活性和敏感性,成為保護知識產權的不可缺少的制度工具。相比之下,侵權責任法只能對已構成侵權的的不法行為提供相應保護,其依據的依然是具體知識產權法律所確認的客體權利,對尚不構成侵權的混同行為、原產地的虛假表示行為、商業誤導行為、誹謗行為、侵害商業秘密的行為、冒用著名標志及模仿商品形態等行為的禁止往往是無能為力的。而刑法針對的是嚴重侵害知識產權的犯罪行為,適用范圍受嚴格限制。反不正當競爭法則可以運用綜合調整方法,把私法救濟、行政處罰和刑事責任結合起來,從而實現對知識產權權利人的全面保護。因此保護知識產權必須堅持反不正當競爭,這兩套制度互相依賴,不可偏廢。只有綜合運用好這兩項制度才能達到充分保護知識產權的目的。
反不正當競爭法對知識產權的保護是抽象的、概括性的兜底保護。
它沒有明確授權,即授予主體類似于商標、專利、版權的使用權、許可權、轉讓權等具體權利,而往往是以“禁止以xx等方式侵害xx客體”的禁止侵權的模式規則來保護主體的利益。它沒有明確規定主體享有“反不正當競爭權”,它保護的客體是一種包括某些權利在內的“權益”或“法益”,如地理標志、商品名稱等。從它的體系結構看,各國的反不正當競爭法大都使用相同的立法技術,在開頭設計有“一般條款”。與宣示基本原則的法律條款不同,一般條款是一種由法律要件和法律效果構成的法條化或規范化了的條款,比原則條款更具體和更具有可操作性。同時,一般條款又與那些禁止某種不正當競爭行為的具體條款不同,它并不指向某種具體的不正當競爭行為,而是將法律中沒有列舉的其他不正當競爭行為全部納入。
通過上述各種調整手段的有效配合,將使反不正當競爭法在知識產權保護的法律體系中承擔起兜底保護作用,對那些已納入、未納入知識產權法律保護的客體及新型工商業成就,在知識產權法律沒有規定的情況下,依據反不正當競爭法得到救濟。在這個意義上,反不正當競爭法已經成為保護知識產權的具有基礎地位的一般法。認清該法的地位和作用,加快我國反不正當競爭法的修訂工作,進一步提高我國的知識產權保護水平是所有利益相關人的共同期望。
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