向小偷兌現欠條,債權人會不會構成盜竊罪共犯
一、向小偷兌現欠條欠款
黃某因為做生意周轉需要在朋友李某處借款33000元,并出具了借條,約定年底付清。5月的一天,黃某突然接到李某表弟謝某的電話,稱所欠李某3.3萬元債務已經轉到他那里,只要還5000元就可以把欠條拿回去。黃某細問之下,對方才告訴他,欠條其實是偷來的,想和他“私了”。黃某一想,如果拿到借條,債權人便沒有證據向他索債。次日,黃某以5000元代價從謝某處拿回那張借條,不久,謝某案發。
二、債權人構成盜竊罪共犯嗎?
本文認為,黃某惡意向小偷兌現借款,銷毀債權憑證,構成盜竊罪共犯。因為,借條屬于盜竊罪侵犯的客體,即公私財產,黃某雖然未參與偷竊謝某偷竊借條過程,但事后,他通過支付5000元拿回借條,使得李某的33000元債權歸于滅失,換句話說,本案侵犯的對象不是直接占有有價值的被盜財物,而是通過減少對方債權實現占有。
(一)本案中,認定謝某構成盜竊罪是前提,認定謝某犯罪取決于借條是否屬于盜竊罪所指向的“公私財物”。有人認為,借條屬于記名債權憑證,不能夠即時兌現。最高人民法院《關于審理盜竊案件具體應用法律若干問題的解釋》中關于被盜物品數額的計算對有價支付憑證、有價證券、有價票證進行了區分,規定了盜竊不能夠即時兌現或必須提供證明才能兌現的,其數額不能計算為盜竊財物的數額。筆者,不敢茍同,認為在此類案件中應區別對待,如果,該借條沒有兌現或部分兌現,不能作為盜竊數額計算,僅僅是作為一種債權憑證。如果,已經兌現就應帶計算進盜竊財產數額。人們生活中,借條完全即時兌現的,只是沒起訴到法庭而已。我國2005年10月27日批準的《聯合國反腐敗公約》第2條第(四)項明確規定,財產包括證明對這種資產或者權益的法律文件或文書,括債權債務憑證也應歸納在內。
(二)謝某盜得借條,并不等于盜竊既遂,只有黃某的兌換,才使盜竊欠條后的目的得以實現,引發了盜竊行為的最后終結、危害后果實際發生,并實現對財物的非法占有:一方面是小偷占有欠條中本應屬于失主的3萬元錢;另一方面黃某持有、銷毀欠條,為賴債并消滅失主的債權提供了可能。小偷謝某與黃某的行為,成為犯罪行為的兩個方面,且是不可分割的有機整體。
(三)黃某的行為構成了盜竊罪,屬于共同犯罪中的從犯。從犯是指在共同犯罪中起次要或者輔助作用的犯罪人。從犯罪意圖形成的時間上看,可以將從犯劃分為事前從犯和事后從犯。事后從犯是指明知主犯實施了犯罪,但為了讓該主犯實現犯罪的最后目的,或使該主犯避免或者逃脫逮捕和判罪的懲罰,而在犯罪實施后藏匿、隱瞞或幫助主犯的人,且具其中之一即可構成。本案中,無疑黃某的行為屬于事后從犯:一是正因為他事前“并不知曉,更沒有參與盜取欠條的行為”,而是在事后通過“購買”欠條,幫助小偷實現犯罪的最后目的;二是其行為在整個犯罪中是一種次要或者輔助作用,僅僅是在事后促成了整個盜竊最終完成、危害結果最終發生;三是黃某具有主觀上的故意,即明知小偷的行為屬于犯罪,卻為了一己之私而為之,顯然不應按民事糾紛處理。三是從財物損失的角度來看,本案的被害人顯然是李某,換句話說,李某是謝某和黃某犯罪行為直接指向的對象,侵犯的又是同一客體。
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